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软件程序诉讼时要进行什么比对
时间:2018-05-09 02:08 作者:admin
根据《计算机软件保护条例》第3条规定,计算机软件程序包含源程序和目标程序,同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品。正是这一规定,使得司法实践中软件的比对成为可能。一是实际诉讼中,原告很难或者说几无可能获得被告的源程序,而被告也不太可能或根本不会提供侵权软件的源程序,因此,在计算机软件侵权案件中,通过对比源程序认定侵权难度很大。二是由于获得目标程序并不困难,原告在起诉时获得的基本上是被告的目标程序,因此,对目标程序的对比成为最为可行的方式。目标程序由源程序生产,依据条例的规定,目标程序的同一性判断能够作为认定软件侵权的判断基础。如果通过比对目标程序,认定两者构成实质性相似,并不能直接认定侵权成立,其引起的法律后果是举证责任的转移。
因为,正如上面陈述,计算机程序的表现形式多种多样,同一个计算机程序可以用不同的语言代码、不同的符号表现,而具有相同的功能并且运行的结果相同的程序未必是同一计算机程序。因此,在原告完成目标程序同一性证明后,举证责任转移给被告,由被告提供源程序证明二者不同,否则承担举证不能的责任。因此,虽然源程序的比对更直接,也更有效,但并不是必须的,也不是唯一的。从保护权利人的角度来说,如果法院要求原告凡比对必提供源程序,一方面会不适当地加大原告的举证责任,另一方面源程序一般都是软件的核心,体现了软件的价值和企业的市场竞争力,而源程序的复制又非常容易,要求原告提供很可能导致核心秘密或技术的披露,从而失去市场竞争优势。所以在能够通过目标程序的比对作出侵权与否的认定的情况下,就不应强求原告提供其源程序。
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